- Дипломы
- Курсовые
- Рефераты
- Отчеты по практике
- Диссертации
Принятие и отказ от наследства, а также выработка предложений и рекомендаций, направленных на их устранение и усовершенствования действующего законодательства
Внимание: Акция! Курсовая работа, Реферат или Отчет по практике за 10 рублей!
Только в текущем месяце у Вас есть шанс получить курсовую работу, реферат или отчет по практике за 10 рублей по вашим требованиям и методичке!
Все, что необходимо - это закрепить заявку (внести аванс) за консультацию по написанию предстоящей дипломной работе, ВКР или магистерской диссертации.
Нет ничего страшного, если дипломная работа, магистерская диссертация или диплом ВКР будет защищаться не в этом году.
Вы можете оформить заявку в рамках акции уже сегодня и как только получите задание на дипломную работу, сообщить нам об этом. Оплаченная сумма будет заморожена на необходимый вам период.
В бланке заказа в поле "Дополнительная информация" следует указать "Курсовая, реферат или отчет за 10 рублей"
Не упустите шанс сэкономить несколько тысяч рублей!
Подробности у специалистов нашей компании.
Только в текущем месяце у Вас есть шанс получить курсовую работу, реферат или отчет по практике за 10 рублей по вашим требованиям и методичке!
Все, что необходимо - это закрепить заявку (внести аванс) за консультацию по написанию предстоящей дипломной работе, ВКР или магистерской диссертации.
Нет ничего страшного, если дипломная работа, магистерская диссертация или диплом ВКР будет защищаться не в этом году.
Вы можете оформить заявку в рамках акции уже сегодня и как только получите задание на дипломную работу, сообщить нам об этом. Оплаченная сумма будет заморожена на необходимый вам период.
В бланке заказа в поле "Дополнительная информация" следует указать "Курсовая, реферат или отчет за 10 рублей"
Не упустите шанс сэкономить несколько тысяч рублей!
Подробности у специалистов нашей компании.
Код работы: | W002278 |
Тема: | Принятие и отказ от наследства, а также выработка предложений и рекомендаций, направленных на их устранение и усовершенствования действующего законодательства |
Содержание
Содержание ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………. 2 ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ ………………………………... 6 § 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА НАСЛЕДОВАНИЯ………………………. 6 § 2. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ………………………………………………... 10 § 3. ВРЕМЯ И МЕСТО ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА……………………………………. 14 ГЛАВА II. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА………………………………………………. 26 § 1. ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА……………………………… 26 § 2. ПЕРЕХОД ПРАВА НА НАСЛЕДСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО (НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ)………………………………………………………………………... 31 §3. СПОСОБЫ И СРОКИ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА………………………………… 34 ГЛАВА III. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА………………………………………………. 52 § 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА………………………… 52 § 2. СПОСОБЫ ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА…………………………………………. 55 § 3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА.... 57 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………. 62 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………. 68 ВВЕДЕНИЕ Согласно ст.8 Конституции РФ, в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. А в п.1 ст.35 Конституции РФ гласит, что "Право частной собственности охраняется законом".1 Каждый гражданин в Российской Федерации имеет право на передачу нажитого имущества в наследство своим детям. Но многие не имеют ни малейшего представления о том, какими правами и обязанностями они обладают при передаче в наследство своего имущества. В Российской Федерации с 1 марта 2002 года начала действовать часть третья ГК РФ, раздел V2, в котором обозначены все нюансы правового регулирования наследственных отношений. Большое внимание в ней уделено наследованию по завещанию, как одному из главных механизмов по обеспечению права наследования, гарантированного гражданам частью 4 статьи 35 Конституции РФ. Со времени восстановления в России права на частную собственность, а так же возможности распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению, наследование по завещанию стало одним из самых главных элементов гражданской правоспособности. С каждым днем все больше людей стараются использовать свое законное право на передачу имущества в наследство по завещанию. И не только для того чтобы решить, что же произойдет с их собственностью, но и для того чтобы избавить своих близких от возможных конфликтов и споров какое из имущества после смерти наследодателя достанется тому или иному наследнику (например доля квартиры и т.д.). С каждым годом все больше людей обращаются к нотариусам за юридической помощью, а также интересуется различными вопросами, связанными с наследством. В таких ситуациях перед работниками нотариальных и судебных органов, довольно нередко возникает задача объяснения гражданам их наследственных прав и обязанностей, которая предполагает затрагивание не только практических, но и теоретических аспектов правового регулирования наследственных отношений. Тем не менее, сказать, что обновлённые нормы наследственного законодательства полностью реализовать не возможно, это следует как минимум из трех причин: ? Во-первых, недостаточная осведомленность граждан о своих завещательных правах и обязанностях; ? Во-вторых, правила, которые заложены в части третьей ГК РФ, очень часто исполняются не в полной мере субъектами, на которых эта обязанность возложена законодательством. Очень часто не в полной мере выявляются истинные намерения гражданина в момент совершения нотариальных действий связанных с составление завещания. В тоже время если бы нотариус в срок и четко исполнил свои обязанности, то во многих случаях это позволило бы предотвратить судебные выяснения отношений между наследниками завещателя. ? В-третьих, многие из постановлений Пленумов Верховного Суда РСФСР по решению наследственных вопросов, а также рекомендации по совершению различных видов нотариальных действий были изданы еще во времена наследственного законодательства РСФСР. Соответственно эти документы уже устарели и не отвечают на многие современные вопросы касающиеся наследственного права. Например, определение количества наследников в завещании, установление границ между полномочиями исполнителя завещания и нотариуса, установление мер гражданско-правовой ответственности свидетеля, присутствующего при удостоверении завещания, проблемы выявления истинной воли завещателя и т.д. Актуальность темы дипломной работы имеет большое теоретическое и практическое значение. Она обусловлена тем, что в современном обществе при оформлении имущества, переходящего в порядке наследования, в жизни может столкнуться каждый гражданин. При всём этом возможность наиболее эффективной и простой реализации возникающих при наследовании прав и обязанностей граждан и других субъектов связана непосредственно с нормами действующего гражданского законодательства, которые должны содержать точное и чёткое закрепление правил такой реализации. Тем не менее, как свидетельствует анализ нормативно-правовых актов и научной литературы, имеются отдельные пробелы в правовом регулировании наследственных правоотношений. Это вызывает необходимость проведения исследования в целях определения вероятных направлений, связанных с улучшением правового обеспечения наследственного законодательства. Защита интересов каждой из сторон в процессе наследования и объясняет актуальность выбранной мной темы для выпускной Научная новизна исследования состоит в последовательном и комплексном исследовании пробелов теории и практики правоприменения норм в области наследования в целом и порядка принятия наследства, отказа от него в частности. Практическая значимость проведённого исследования определяется тем, что предложенные рекомендации по итогам проделанной работы можно использовать в правоприменительной практике и в учебном процессе. Цель данной работы это изучение и анализ проблем, связанных с наследственным правом, а именно вопросы принятия и отказа от наследства, а также выработка предложений и рекомендаций, направленных на их устранение и усовершенствования действующего законодательства. Данная цель достигается посредством решения следующих задач: * изучить действующие нормы законодательства в области наследования, с целью уяснить их значение в регулировании наследственных правоотношений на современном этапе и выявить отрицательные моменты в правовом регулировании; * исследовать институт принятия наследства; * определить способы и сроки принятия наследства; * проанализировать институт отказа от наследства по закону; * рассмотреть завещательный отказ и завещательное возложение; * дать рекомендации по совершенствованию действующего отечественного законодательства, регулирующего отношения в области наследования. Объектом данной работы является общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права, возникающие в процессе принятия и отказа от наследства. Предметом данной работы являются теоретические и исторические аспекты наследования, нормы российского наследственного и иного законодательства, имеющие отношение к институту наследования, а также выявление и решение проблем, возникающих на пути реализации завещательных прав граждан. Методологической основой данной работы является системный подход к исследуемому объекту, диалектический метод научного познания, а также, логические, сравнительно-правовые и другие частные методы. Теоретическую основу исследования составили работы таких ученых-юристов, как: Наталья Павловна Асланян, Михаил Юрьевич Барщевский, Бондарев Алексей Николаевич, Э.Б. Эйдинова, М.В. Гордон, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, С.П. Гришаев, Л.Ю. Грудцына, О.Н. Диордиева, Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников, Е.А. Кириллова, Е.В. Князева, О. Кривеншев, О. Мананников, С.Е. Никольский, В.А. Рыбаков, К. Ярошенко и др. Нормативно-правовой базой исследования являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента и Правительства РФ, иные нормативные акты, судебная практика. Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит из трех глав, объединяющих десять параграфов, введения, заключения, библиографии и приложений. ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ § 1. Понятие и содержание процесса наследования Принимая во внимание правовую природу норм о наследовании, а именно их неоспоримо существенную роль в защите прав и законных интересов граждан и организаций, необходимо определить понятие наследования. Основной закон - Конституция Российской Федерации 1993 года в отношении наследования ограничивается предельно кратким положением: право наследования гарантируется (ч.4 ст.35 Конституции Российской Федерации), что не позволяет, в свою очередь, создать полную картину, определяющую суть данного правового института. Следует отметить, нормы Конституции закрепляют только гарантию наследования. Его конкретизация происходит на уровне отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания, условия и порядок наследования. Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. То же положение закреплено в ст.3 ГК РФ34. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании нормы иной отраслевой принадлежности могут устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Российской Федерации. В связи с введением в действие части третьей ГК РФ, с 1 марта 2002 года порядок наследования определяется разделом VII "Наследственное право". Современное определение "наследования" дается в ст.1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. В указанной статье предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты. Наследование представляет собой основанный на правопреемстве способ приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, к другим лицам. При этом, следует отметить, что наследование - это, в первую очередь, совершение определенного ряда процессуальных и процедурных действий по оформлению имущественных прав и обязанностей, или отказа от них. Следовательно, представляется возможным сделать вывод о том, что право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследованию, слагается из двух составляющих: возможности принять наследство и возможности отказаться от наследства. Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути - одна из сторон собственности. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника. Под наследственными правоотношениями (или наследованием) - понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном действующим гражданским законодательством5. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому лежит на поверхности - если нет наследства, то и наследовать нечего. Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия "наследство" необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие положения: * в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель; * в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами; * в силу прямого указания закона в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. В гражданском праве, как, впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства: сингулярное и универсальное правопреемство6. При сингулярном правопреемстве правопреемник заменяет место правообладателя в одном или нескольких правоотношениях. При универсальном правопреемстве, являющимся одним из основных принципов наследственного права - замена стороны происходит во всех правоотношениях, а потому рассматривается как продолжение юридической личности правообладателя7. Необходимо отметить, что при правопреемстве, независимо от того, идет ли речь о сингулярном или универсальном правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника. Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем, что наследство переходит к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е. наследство считается принадлежащим лицам, которое его приняли, уже с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти наследодателя. В то же время указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, как и характеристику его признаков, не следует понимать слишком прямолинейно, т.е. в том смысле, что между умершим и лицами, к которым его имущественные права и обязанности переходят, никогда никого нет. Это далеко не так. Достаточно напомнить об очередности призвания наследников по закону к наследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника от наследства в пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и многом другом, чтобы убедиться в том, что зачастую переход имущества умершего к другим лицам зависит от обстоятельств, ему неподвластных, хотя и в этих случаях принцип перехода прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства продолжает действовать. § 2. Основания наследования В ст. 1111 ГК РФ закреплены два основания наследования — это наследование по завещанию и наследование по закону. Это положение не следует понимать в том смысле, будто для наследования по завещанию необходим такой юридический факт, как наличие завещания, в то время как наследование по закону осуществляется непосредственно из закона. В любом случае, для того, чтобы наследования могло быть осуществлено необходимо наступление такого юридического факта, как открытие наследства - смерть наследодателя. При этом, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, чтобы оно относилось к той очереди наследников по закону, которая призывается к наследованию. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. При определении лиц, относящихся к детям, супругу, родителям умершего, а также к ребенку умершего, родившемуся после его смерти, надлежит руководствоваться нормами семейного законодательства8. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. В ст.1144 ГК РФ закреплены наследники по закону третьей очереди. К наследникам по закону третьей очереди отнесены как полнородные, так и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, т.е. достаточно, чтобы у родителей наследодателя с их братом или сестрой был один общий родитель. Двоюродные братья и сестры наследодателя призываются к наследованию по праву представления независимо от того, являются ли они детьми полнородных или неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя. В п.1 ст.1145 ГК РФ законодатель устанавливает императив. Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства получают право наследовать по закону, если нет наследников первой, второй и третьей очереди. В зависимости от степени родства определены не только наследники четвертой степени, но также пятой и шестой очереди. Это двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки наследодателя; двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя. Если нет наследников предшествующих очередей, т.е. с первой по шестую, то к наследованию в качестве наследников по закону седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При этом указанные лица призываются к наследованию независимо от того, были ли они связаны с наследодателем алиментными обязательствами или нет. Если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля в наследстве по праву представления переходит к его потомкам в случаях, предусмотренных п.2 ст.1142, п.2 ст.1143 и п.2 ст.1144 ГК РФ. Иными словами, наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуют ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, причем она делится между ними поровну9. Нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по закону в порядке и на условиях, предусмотренных ст.1148 ГК РФ, разделены на две группы. К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, в том числе, когда все наследники по закону лишены в завещании наследодателя права наследования, либо в силу ст.1117 ГК РФ никто из наследников не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным. Таким образом, следует отметить, что как для наследования по завещанию, так и для наследования по закону необходим целый ряд юридических фактов, причем отсутствие хотя бы одного из них исключает призвание наследника к наследованию по крайней мере по тому основанию, по которому он бы быть призван к наследованию, если бы весь этот набор был налицо. Необходимо отметить, что в части третьей ГК РФ основания наследования не претерпели изменений, по сравнению с ранее действовавшим порядком, однако были введены нормы о новых очередях наследников по закону, претерпели дополнительную регламентацию вопросы принятия и отказа от наследства.10 Если раньше на первом месте находилось наследование по закону и лишь на втором - наследование по завещанию (см. ч.1 ст.527 ГК 1964 г.), то ныне в соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования, которые в наследственном праве получают развитие и конкретизацию в принципе свободы завещания, первое место занимает наследование по завещанию и второе - наследование по закону. Это не просто техническая замена, а воплощение в наследственном праве основных начал гражданского законодательства11. Допустимо сделать вывод о том, что по действующему законодательству завещанию отдано приоритетное значение и наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. Завещание представляет собой акт распоряжения имуществом на случай смерти. Завещание относится к юридическим актам, т.е. к таким правомерным действиям, при совершении которых имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий. Завещание - это односторонняя сделка, поскольку она совершается действием одного лица. Завещание - это срочная сделка, ибо наступление смерти, на случай которой завещание совершено, неизбежно. Завещание может быть совершено завещателем только лично, причем это правило не допускает никаких изъятий. Совершение завещания через представителя, ни при каких обстоятельствах не допускается. Завещание может быть совершено только тем гражданином, который в момент его совершения обладает полной дееспособностью. Это гражданин, который достиг требуемого законом возраста и к моменту совершения завещания не признан недееспособным или ограниченно дееспособным. Завещание создает права и обязанности только после открытия наследства. Необходимо помнить, что совершение завещания само по себе не создает никаких прав и обязанностей ни для лица, совершившего завещание, ни для лиц, интересы которых так или иначе завещанием могут быть затронуты. Именно поэтому завещатель в любой момент вправе отменить или изменить совершенное завещание. Завещание относится к распорядительным сделкам сугубо личного характера. Именно поэтому совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается. В завещании может и должна быть выражена воля только одного лица, желающего распорядиться имуществом на случай смерти. Если же граждане после смерти каждого из них хотят оставить имущество друг другу или третьим лицам, то это может быть сделано лишь в раздельно совершенных завещаниях. § 3. Время и место открытия наследства Согласно ст. 1113 ГК РФ, наследство открывается со смертью гражданина. Момент смерти фиксируется на основании медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Факт смерти, установленный на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органами ЗАГС. Следует отметить, что по правовым последствиям к смерти гражданина приравнивается факт объявления судом гражданина умершим. Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества определяются законодательством, действующим на день открытия наследства. Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, если наследство до 1 марта 2002 г. не было принято наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила раздела V части, третьей Гражданского кодекса РФ, введенного в действие с 1 марта 2002 года12. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Если гражданин объявлен умершим, то днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Когда же в соответствии с п.3 ст.45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, то днем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда. Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти - днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31 декабря указанного года. В целях раскрытия вопроса принятия наследства или отказа от наследства необходимо отметить, что граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время суток (так называемые коммориенты, т.е. умирающие одновременно), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Следует отметить, что к коммориентам нельзя относить лиц, смерть которых при исчислении времени в различных часовых поясах наступила в разные сутки13. Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием части третьей ГК РФ) поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, в один день они считаются умершими одновременно. Наследство открывается после смерти каждого из них14. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В связи со снятием ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации, в ряде случаев стало крайне затруднительно определить последнее место жительства наследодателя. Очевидно, регистрация места пребывания независимо от того, идет ли речь о беженце или вынужденном переселенце, сама по себе место жительства не определяет. Более надежным ориентиром в этом отношении может служить регистрация по месту жительства. Но при всех обстоятельствах решающее значение для определения места жительства наследодателя имеет материально-правовой критерий, а именно установление того места, где наследодатель на момент открытия наследства постоянно или преимущественно проживал. Только если последнее место жительства наследодателя не может быть установлено, место открытия наследства придется определять по месту нахождения наследства или основной его части. Согласно ч.2 ст.1118 ГК РФ, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если оно находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Так, если основную часть наследства составляет жилой дом или иное недвижимое имущество, местом открытия наследства будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражается в акциях или во вкладе в капитал иного хозяйственного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст.20 ГК РФ). В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников15. Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено одним из следующих документов: * справкой жилищно-эксплуатационной организации; * справкой органа местного самоуправления; * справкой с места работы умершего о месте его жительства; * справкой адресного бюро (ранее - о прописке, в настоящее время - о регистрации гражданина по месту его жительства); * справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива; * выпиской из домовой книги; * справкой рай (гор) военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на военную службу; * решением суда об установлении факта места открытия наследства. Местом открытия наследства является именно, постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. В связи с этим нотариусам следует учитывать разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР, формально юридически отмененные, большинство из которых не утратили своей актуальности до настоящего времени. Так, после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия под стражу. Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей. В случаях, когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества (место нахождения дома, квартиры или иного недвижимого имущества, место постановки на учет автомототранспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт счет на имя наследодателя, и т.п.). Если имущество наследодателя находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества. Таким образом, можно сделать вывод, что наследственные дела оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства. Например: Дело № 2-43/2017 Р Е Ш Е Н И Е именем Российской Федерации 27 января 2017 года г. Мирный РС(Я) Мирнинский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Ивановой С.Ж., при секретаре Сат Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Заушицына П.В. к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Саха (Якутия), Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Саха (Якутия) (Росимущество) об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на имущество в порядке наследования по закону, у с т а н о в и л: Заушицын П.В. обратился в суд с иском, которым просит установить факт принятия истцом наследства, открывшегося после смерти его отца - <В>, умершего <дата>, признать за истцом право собственности на акции обыкновенные бездокументарные в количестве <данные изъяты>, номинальной стоимостью <данные изъяты> эмитент <данные изъяты> номер регистрации №. Исковые требования мотивированы тем, что <дата>. умер отец истца – <В>, который не был женат, не имел иных детей, истец является единственным наследником по закону. В <дата> из письма <данные изъяты> истцу стало известно, что отец является владельцем акций (акция обыкновенные именная в количестве <данные изъяты>, номинальной стоимостью <данные изъяты> эмитент <данные изъяты> номер регистрации №) указанной компании. На момент смерти отца, как полагал истец, в собственности отца не было имущества, регистрация права собственности на которое осуществляется в установленном законом порядке. Вместе с тем истец фактически вступил в права наследования, т.е. распорядился вещами отца, оставшимися после его смерти в квартире, где он проживал (<адрес>), забрав все вещи, в том числе одежду, предметы домашней обстановки, часы, телевизор (иного имущества на имя умершего не имелось). Все это время истец продолжал и продолжает пользоваться вещами отца. Просит иск удовлетворить, т.к. фактическое принятие части наследства свидетельствует о принятии им всего наследства, оставшегося после смерти отца, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, а принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. На судебное заседание истец Заушицын П.В., постоянно проживающий в <адрес>, не явился, заявлением просил рассмотреть дело в его отсутствие, поддержав заявленные требования в полном объеме; согласно дополнительному письменному пояснению истца от <дата>., о том, что отец истца являлся акционером <данные изъяты> последнему стало известно лишь в <дата>, когда получил письмо из <адрес> РС(Я) (конверт не сохранился), в котором имелась информация о наличии акции на имя умершего. Представитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РС(Я) (Росимущество) Владимирова С.И. в суд не явилась, ходатайством просила рассмотреть дело в отсутствие представ....................... |
Для получения полной версии работы нажмите на кнопку "Узнать цену"
Узнать цену | Каталог работ |
Похожие работы:
- Принятие и отказ от наследства, а также выработка предложений и рекомендаций, направленных на их устранение и усовершенствования действующего законодательства
- Анализ защиты персональных данных в государственном учреждении выработка рекомендаций модернизации системы защиты с учетом действующего законодательства
- Исследование института дознания как формы предварительного расследования, а также разработка предложений по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере